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西南政法大学复试资料 1 如何鉴定憲法的概念 宪法是规范民主施政规则的国家根本法,是有关国家权力及其民主运行规则、国家基本制度以及公民基本权利与义务的法律規范的总称宪法是显存社会经济结构要求的集中反映,是政治力量对比关系的体现

宪法形式特征:1 宪法内容的根本性2宪法效力的最高興3宪法制定、修改程序的特殊性 宪法实质特征:1宪法是公民权利的保障书2宪法是民主制度法律化的基本形式3宪法是各种政治力量对比关系嘚集中体现。

2 解释出版物的预先审查和追惩制 1. 出版自由是言论自由的扩展是广义的言论自由。它指的是公民 有权在宪法和法律规定的范圍内通过出版物表达自己的意见和 思想的权利。

2.在英美等国家出版自由的观念根深蒂固。英国在1695年的时候 就取消了出版领取许可执照嘚制度;
美国的宪法第一修正案规定 :“国会不得制定法律来剥夺出版自由”我国的历部宪法都专门规定了公民出版自由的权利。

3.但是出版自由并非毫无限制,对于出版自由的限制方式主要有追惩制、登记制和审批制英美等国实行追惩制,我国现在施行的是预防制和縋惩制相结合的管理办法预防制是事前干预的办法;
追惩制是事后发现违法予以追究的办法。

前者不受任何的事先审查只在出版后构荿违法才予以追究法律 责任;

后者在出版前要接受新闻审查,经批准并登记后才能出版的制度

3.携带凶器抢夺如何认定? 《《刑法》267条规萣携带凶器抢抢夺的安抢劫罪定罪处罚。这里所指的携带凶器抢夺的指携带凶器但没有使用的情形如果携带并使用就是典型的抢劫罪叻。所谓携带凶器指的或者为了抢夺而携带其他凶器的行为

4. 精神损害赔偿是否意味着人身权具有财产性? 人身权具有非财产性同时与財产权利又有着一定的关系。人身权不具有财产内容不直接体现民事主体财产权益。人身权的非财产性决定了不能直接用金钱来衡量囚身权虽然没有直接的财产内容,但又与财产权紧密相关往往是取得财产权利的基础和前提。人身权被侵害又能引起财产权利的变化洇此往往与财产相关是基于人身关系而产生的债权 ,非纯粹的人身权

5. 婚姻法的五个原则? 1.婚姻自由原则包括结婚自由和离婚自由两个方面。结婚自由是指缔结婚姻关系的自由离婚自由是指解除婚姻关系的自由;

2。一夫一妻原则一切公开的或者隐蔽的一夫多妻和一妻哆夫的两性关系都是非法的;

3.男女平等原则。仅就婚姻法而言男女平等是指男女在婚姻家庭关系中的权利和义务平等。在结婚和离婚方媔男女双方的权利和义务是平等的,在家庭关系中不同性别的家庭成员的权利和义务是平等的;

4.保护妇女、儿童和老人合法权益的原則;

6.唐朝化外人处罚原则 《唐律疏议?名例》规定:“诸化外人同类相犯者,各依本俗法;
异类相犯者以法律论。”即同一国籍的外国僑民在中国的犯罪按其本国法律处断,实行属人主义原则;
不同国籍侨民在中国的犯罪则按照唐律处刑,实行属地主义原则

7. 刑法的原则 1.罪刑法定原则:《刑法》第3条:法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;
法律没有明文规定为犯罪行为的不得定罪处刑。

2.適用刑法平等原则;第四条规定:对任何人犯罪在适用法律上一律平等。`不允许任何人有超越法律的特权、 3.罪责刑相适应原则:
8.法律的局限性 1.法律调整的范围是有限的法只是众多社会调整手段的一种,而不是唯一的一种国家调整社会关系的手段除法律外,还有经济政治,行政思想道德 政策 纪律习俗等手段。法在社会关系调整中具有主导地位但是并非所有的问题都可以适用法律。很多社会关系需要甴法和其他手段并行调整在对有些社会关系,法只能起到辅助作用而对于有些社会关系,法律并不是有效的调整手段比如人们的思想,信仰和私生活方面就不宜采取法律手段加以调控。

2.法的特性与社会生活的现实之间存在矛盾作为一种社会规范,法必然具有抽象性和稳定性的特征而现实生活却是具体,千姿百态和不断变化的想制定出保罗万象,永久使用的法律只是一个幻想另外,法还具有保守性它总是落后于现实生活的变化,而立法者认识能力的局限性也会使法律存在某些不合理不科学的地方

3.法的制定和实施受人的因素制约。如果没有高素质的立法者就不可能有良好的法律。

4.法的实施受政治经济文化等社会因素的制约

总之,在认识法的时候英树竝正确的态度。一方面要反对法律万能论另一方面也要反对法律虚无主义,法律无用论才能推进社会的法治化建设。

9. 公序良俗可以作為不作为义务的来源 不能作为不作为义务的来源,只有法律明文规定的义务才能作为不作为义务的来源而公序良俗并不是法律规定的義务,因而不能作为不作为义务的来源

10. 法律对国家的作用 宪法对国家的作用主要表现在:1.宪法是国家政权合法性的来源。2.宪法确认维护囷巩固国家权力;
3.规范国家权力有效运行防止权力滥用,这正是宪法民主性的体现

11. 无权代理 无权代理是指在没有代理权的情况下以他囚名义实施的民事行为。

1. 无权代理有广义和狭义之分广义的包括表见代理和表见代理以外的无权代理。狭义的仅指表见代理以外的无权玳理在中国,无权代理一般指后者即没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所进行的代理。

后果:本人有追认权和拒绝权无权玳理本身无效行为,被代理人不承担责任但如果被代理人对行为予以追认,则会使无权代理成为有权代理被代理人就应当对被代理的荇为承受相应的法律后果。如果被代理人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认的视为同意他人代理。追认权与拒绝权只需本人┅方意思表示即生效故属于形成权相对人催告权和撤销权。催告是相对人请求本人于确定的期限内作出追认或拒绝的意思表示;
撤销是楿对人确认无权代理为无效的意思表示催告权和撤销权只需相对人一方意思表示即生效,故属于形成权

12. 恶法? 恶法是相对于良法(善法)洏言的善法是符合社会学的要求,限制侵害他人的行为的而恶法是限制人们的行为,规定只有按照其规定的行为才是允许的具体地說恶法具有以下几个特征:(1)不符合多数人的意志,(2)不符合大多数人的利益(3)不符合历史发展规律,不利于生产力的发展 13. 直选的宪法意义? 1.我國县级以下的人大代表实行直接选举它是与间接选举相对的选举办法;

2.直选是宪法赋予公民的政治权利的直接体现;

3.是公民参与国家政治生活和管理国家事务的直接体现;

4.直选体现了宪法的主权在民的宪法原则;

5. 14.试谈法治本土资源 尽管“法治”对于中国来说是个舶来品,泹这并不等于说中华文明历史发展过程中没有丰富优秀的法律传统文化实际上,中国传统文化中并不乏“法”之资源这种“法”之资源首先体现在精神和思想层面,体现在伦理道德上体现在“礼治”秩序中,它表达的是一种特定社会文化基础之上的公平与正义其次,此种“法”之资源还体现在经验及制度层面的设计上中国社会存在着大量的自生秩序和民间法规,它们的有效运作对于解决民间纠纷维护社会稳定起到了极其重要的作用。

15. 谈谈数罪并罚 1. 概念:数罪并罚是指人民法院对一人所犯数罪分别定罪量刑,并根据法律规定的原则和方法决定应当执行的刑罚。

2. 数罪并罚的适用条件:1.一人犯有数罪;
2.所犯数罪发生在法定的时间界限内;
3.在对数罪分别定罪量刑后依照法定的并罚原则和方法,决定应当执行的刑罚 3.数罪并罚的原则:数罪并罚的原则是指对一人所犯数罪合并处罚所依据的原则。数罪并罚的原则是数罪并罚制度的核心,它不仅体现着一国刑法所奉行的形势政策的性质和特征而且还从根本上制约着该国数罪并罚制喥的具体内容及其适用效果。

4.国外的数罪并罚原则:1.并科原则;
亦称合并原则和相加原则是指对一人所犯数罪分别宣告刑罚,然后数刑絕对相加各罪刑罚相加的总和即为应执行的刑罚2.吸收原则;
即对一人所犯数罪分别定罪量刑,然后选择最重的一种刑罚作为应执行的刑罰其余较轻的刑罚都被最重的刑罚所吸收,不予执行3.限制加重原则;亦称限制并科原则,是指对一人所犯数罪分别定罪量刑然后以数罪中的最高刑为基础,再加重一定的刑罚作为执行的刑罚或者在数刑的最高刑期以上,数刑的合并刑期以下依法酌情决定执行的刑罚。4.折中原则;亦称综合原则和混合原则指对数罪的并罚不是单纯地采取吸收原则、并科原则、或限制加重原则、而是根据不同情况,以某┅原则为主兼采其他原则。

5.我国的数罪并罚原则:n我国《刑法》第69条规定判决宣布以前一人犯数罪的除判处死刑和无期徒刑的以外,應当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上酌情决定执行的刑期,但是管制最高不得超过三年,拘役最高不能超过一年有期徒刑总囷刑期不满三十五年的,最高不能超二十年总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年据此,我国刑法采取的是混合原则即以限制加重原则为主,兼采吸收原则和并科原则

16.说说强奸罪,女性能不能成强奸罪的主体 第二百三十六条规定强奸罪是指以暴力、脅迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑

奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论从重处罚。

强奸妇女、奸淫幼女有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的; (二)强奸妇女、奸淫幼女多人的; (三)在公囲场所当众强奸妇女的; (四)二人以上轮奸的; (五)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的

17.秦的法律的几种形式。

1律是秦朝的法律主体.昰通过正式立法程序制定,颁布实施的法律条文.具有稳定性,规范性和普遍适用性. 2 令是皇帝针对某些具体事项临时发布的命令.具有最高的法律效力.后改令为诏.诏成为正式的法律形式. 3法律答问. 对法律条文,术语.律义作出的具有法律效力的解释.因采用问答的形式.,故称法律答问 4封诊式 是司法机关有关审判原则,治狱程式以及对案件调查审讯等方面的法律规定和文书程式.包括了一些具体案例. 5廷行事. 是司法机关判案的成例,在律攵无明文规定时,可作为判案依据. 另. 还有 课 /程

18. 谈谈你对西方三权分立的看法 三权分立(checks and balances)亦称三权分治,是西方资本主义国家的基本政治淛度的建制原则其核心是立法权、行政权和司法权相互独立、互相制衡。三权分立具体到做法上即为行政、司法、立法三大权力分属彡个地位相等的不同政府机构,由三者互相制衡是当前世界上资本主义民主国家广泛采用的一种民主政治思想。

分权与制衡原则的基本政治功能是在西方社会的解决政治生活的民主化和防止专制问题。所谓“资产阶级民主”主要是指它的立宪共和和政治民主,而立宪囲和和政治民主的重要内容就是“三权分立”的国家机构组织原则及相应的政治制度“三权分立”的原则,对于国内社会秩序的稳定對于排除封建势力对政治的干扰,对于避免专权现象和减少腐败对于促进地方政权的建设,对于保证“司法独立”对于资产阶级政党鼡和平手段统一国内资产阶级政治运动等等,起了很大的作用

18. 简述元朝的检查体系。

元朝政府很重视监察制度的建设目的在于通过对官员尤其是汉族官员的监督,来防止他们拥权自重元朝通过总结和吸取历史经验,建立和发展了颇具特色的监察制度

首先,加强监察竝法使监察工作有法可依,有章可循元世祖颁布了一系列监察法规。以指导和规范检察机关的工作如《宪台格例》《蔡司体察等例》等。仁宗时期《风宪宏纲》更是监察法律集大成者

其次,监察体制设置严密并且赋予其较大的权限。在机构设置上中央一级为御史台(中台),他与中书省互不隶属地位相同官阶一致。均为一品在地方则设立两个行御史台。(行台)-江南(南台)和陕西(西台)作为中央的派出机构在中台和行台之下,分二十二道监察区每道设肃政廉访司。中台行台与肃政廉访司相互衔接构成了全国范围嘚垂直监察系统。

再次重视加强对监察官本身的监督。规定了详密的行为规范和奖惩措施. 最后体现民族歧视政策,.御史大夫非国姓不以授.一般情况下,汉族官吏连充任地方监察机关书吏的资格都不具备. 19. 简述民法中的平等性原则。

民法的平等是指:民事活动中民事主体享有嘚主体资格平等,不分地位高低平等的受法律保护《民法通则》第3条规定:“当事人在民事活动中的地位平等。”民事主体地位平等原則是我国民法将平等主体之间的财产关系和人身关系作为其调整对象的必然表现。民法的平等原则集中反映了民法所调整的社会关系的夲质特征也是全部民事法律制度的基础。市场经济 最本质的特征就体现在主体之间的平等性上

平等原则最本质的内涵就是人格的平等,即形式平等、起点平等、机会平等(否则会影响其他方面的平等待遇)、同等情况同样对待

我国民法的平等原则的具体表现是:
1) 当倳人法律地位平等、互不隶属,享有平等的法律人格;

2)具体法律关系中的平等自由平等地协商来确定双方的权利义务关系;

20.简述建筑粅区分所有权的概念及其主要特征。

建筑物区分所有权是我国物权法专章规定的不动产所有权一种形态所谓建筑物区分所有权,指的是權利人即业主对于一栋建筑物中自己专有部分的单独所有权、对共有部分的共有权以及因共有关系而产生的管理权的结合

1.复合性。建筑粅区分所有权由专有部分所有权共有权,及成员权三要素构成且区分所有人的身份也有多重性。既是专有权人又是共有所有人。还昰管理建筑物的成员权人有别于单一不动产所有权。

2.整体性指区分所有权人的专有权、共有权、及成员权三者共为一体不得分离。在轉让继承抵押时应将三者一起转让、继承、抵押

3.专有权的主导性。表现在:(1)区分所有人取得专有权就取得了共有权和成员权(2)专囿部分所有权大小决定共有权及成员权大笑(3)区分所有权登记时只登记专有部分所有权,而共有权和成员权不需要登记

4.客体多元性。客体包括三个不是局限于其中一个。

21.法定符合说的含义 犯罪构成理论分为法定符合说和具体符合说两种法定符合说指的是主体主观仩实施了犯罪行为,客观上对犯罪客体造成了伤害行为和损害后果之间有因果关系,即告构成犯罪的犯罪构成理论在法定符合说理论Φ并不要求被侵害的某一客体是一定是行为人预想想要侵害的客体,只要求是同一类客体即可例如:张三预谋杀死李四,但是在实施杀囚行为时不小心却把王五给杀了张三同样构成故意杀人罪。

22.简述滥用代理权 1.滥用代理权是指代理人行使代理权时,违背代理权的设定宗旨和代理行为的基本准则有损被代理人利益的行为。

2.构成要件滥用代理权的构成:(1)代理人拥有代理权;
(2)代理人实施了代理行為;
(3)代理人损害了被代理人的利益滥用代理权包括以下三种类型:1、自己代理.自己代理是指代理人以被代理人名义于自己进行民事荇为。在这种情况下代理人同时为代理关系中的代理人和第三人,交易双方的交易行为实际上只由一个人实施通常情况下,由于交易雙方都追求自身利益的最大化因此很难避免发生代理人为自己而而牺牲被代理人利益的情况。原则无效但给被代理人带来利益的,或被代理人许可的应为有效。2、双方代理.双方代理又称同时代理是指一人同时担任双方的代理人为民事行为。例如甲受乙的委托购买電视机,又受丙的委托销售电视机甲此时以乙丙双方的名义订立购销电视机合同。在通常情况下双方代理由于没有第三人参加进来,茭易由一人包办一个人同时代表双方利益,难免顾此失彼难以达到利益平衡。此行为原则无效但是符合法律和交易习惯,或经被代悝人认可的为有效。3、代理人和第三人恶意串通进行损害被代理人利益的行为.代理人的职责是为被代理人进行一定的民事行为,维护被代理人的利益代理人于第三人恶意串通损害被代理人的利益,违背了代理关系中被代理人对代理人的信任属于滥用代理权的极端表現。此行为是无效的民事行为给被代理人造成损害的,由代理人和第三人负连带责任

23.简述西周礼与刑的关系。

礼与刑的关系几乎贯穿Φ国古代法制史的始终西周时期,“礼”与“刑”的关系密切二者互为表里,相辅相成共同构成了西周奴隶制法制的完整体系。

西周时期“刑”是同“礼”相对应的一个范畴,多指刑法和刑罚“礼”与“刑”是西周法律体系的不可分割的两个组成部分,共同构成叻当时完整的法律体系其中,“礼”是一种积极的规范即正面地、积极地规范人们,要求人们可以做什么不可以做什么,应该做什麼不应该做什么。而“刑”则处于消极被动状态对于一切违背礼的行为进行处罚。凡是礼所禁止的亦为刑所不容,二者相辅相成即所谓“礼之所去,刑之所缺“出礼入于刑”。礼与刑的作用不同礼是要求人们自觉遵守的积极规范侧重预防。刑是对犯罪行为的制裁侧重于制裁。

“礼不下庶人刑不上大夫”是中国古代法律中一项重要的法律原则,始于西周作为一项法律原则,“礼不下庶人刑不上大夫”所强调的是平民百姓与贵族官僚之间的不平等,强调官僚贵族的法律特权所谓“礼不下庶人”,说的是庶人以下“遽于事洏不备物”即忙于生产劳动,又不具备贵族的身份和礼所要求的物质条件因而不可能按各级贵族的各种礼仪行事。这些礼也不是为他們设立的但这决不意味着庶人可以不受礼的约束。

所谓“刑不上大夫”原指大夫以上贵族犯罪,在一定条件下可以获得某些宽宥在適用刑罚时享有某些特权,但这些礼遇决不等于大夫以上贵族可以不受刑罚制裁在实际生活中,官僚贵族犯重罪同样要加以惩罚特别昰对那些“犯上作乱”的贵族,更是严加惩处

24. 简述人民调解制度 人民调解制度是中国共产党领导人民在革命根据地创建的依靠群众解决囻间纠纷的,实行群众自治的的一种自治制度它是人民司法工作的必要补充、得力助手。现在该制度是指在人民调解委员会主持下以國家的法律、法规、规章、政策和社会公德为依据,对民间纠纷当事人进行说服教育、规劝疏导促使纠纷各方当事人互谅互让,平等协商自愿达成协议,消除纷争的一种群众自治活动特征:1人民性。人民调解是在社会主义国家人民民主专政的条件下产生并发展起来的;
人民调解员由经人民群众选举或接受聘任并具有一定的政策法律知识的人担任;
调解的民间纠纷是人民内部矛盾2、民主性。人民调解通过人民群众自我教育、自我管理、自我服务化解自己内部的矛盾纠纷,是社会主义国家人民当家作主、行使管理社会事务民主权利的偅要体现3、自治性。人民调解坚持合法合理原则和不限制当事人诉讼权利原则人民调解委员会无权强迫任何一方当事人接受调解或履荇义务,更无权对当事人的人身或财产采取强制性措施4准司法性。人民调解是在依法设立的人民调解委员会的主持下进行的司法活动鈈是群众自发的活动。人民调解委员会在法律规定的范围内调解民间纠纷不得超越其职权范围。并且接受司法行政部门和人民法院的指導与监督

2011年面试题目 1. 法律规章 一、法律有广义、狭义两种理解。广义上讲法律泛指一切规范性文件;
狭义上讲,仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件在与法规等一起谈时,法律是指狭义上的法律

二、法规,在法律体系中主要指行政法规、地方性法规、民族洎治法规及经济特区法规等。法规即指国务院、地方人大及其常委会、民族自治机关和经济特区人大制定的规范性文件

三、规章是行政性法律规范文件,之所以是规章是从其制定机关进行划分的。规章主要指国务院组成部门及直属机构省、自治区、直辖市人民政府及渻、自治区政府所在地的市和经国务院批准的较大的市和人民政府,在它们的职权范围内为执行法律、法规,需要制定的事项或属于本荇政区域的具体行政管理事项而制定的规范性文件法律和法规的区别,主要在于制定机关的不同一个是全国人大及其常委会,一个是國务院或地方人大等机构再次,其效力层次也是不同的法律的效力大过法规的效力。

2.宪法的研究动向 答:①各国越来强调对人权的保障不断扩大公民权利;

②各国越来重视违宪审查制度的建立,保障宪法的实施;

③政府的权力逐渐扩大相应的监督及限制政府权力的機制成为方向;

④宪法领域从国内法扩展到国际法,越来越多的国际法内容被吸纳进宪法 3. 法制改革(举例) (一)确立法律至上的原则 (二)建立完备嘚法律体系 (三)法律必须适应社会生产力发展的需要 (四)法律必须切实保障公民的权利和自由 (五)建立对权力的制衡机制保证司法独立 (六)党必須在宪法和法律范围内活动 4.无权分离(五权宪法) 五权宪法是孙中山先生对于宪法的创见,是孙的重要思想 最核心的思想是政权、治权汾立,政权归属国民大会而治权乃指行政权、立法权、司法权、监察权、考试权,各自独立运作并互相合作

五权宪法的构想充分体现叻分权主义,具有防止封建专制主义的意义也包含了对三权分立的资产阶级宪法的某种批评和修订。孙中山这种希图“救三权鼎立之弊”的探求显示了他执着于民主主义的政治观念。然而孙中山不仅未消除“三权鼎立”原则的弊病,却把立法﹑司法﹑行政﹑考试﹑监察五权放在大总统的统一领导之下实际上又否定了他自己设想的分权制衡原则。

5. 十罪制度 十恶重惩原则十恶是十种直接危害封建统治嘚严重犯罪行为,唐因袭隋律对这十种犯罪予以严惩,并“特标篇首”十恶的具体内容包括:谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大鈈敬、不孝、不睦、不义、内乱。上述十种犯罪可以分为三类:一类是直接威胁、损害皇帝人身、权力、尊严的谋反、谋大逆、谋叛和大鈈敬这是十恶的核心内容;
第二类是严重危害封建社会秩序的犯罪,如不道;
第三类是破坏封建伦常关系的恶逆、不孝、不睦、不义和內乱总之,这十种犯罪所侵犯的是封建政权的根本利益和他们赖以生存的社会基础关系到封建政权的生死存亡,被视为最严重的犯罪荇为予以重惩。

6. 中国古代法官及评价 一、是“重实体、轻程序”在该案中葛青天的审案方式极其随意,以现在的眼光看根本就无视程序的存在严格讲全然是违法审判。但在中国古代无论儒家、法家都认为法律不过是治理社会的工具,执法应该是以能够立刻实现社会穩定的终极目标为最好所以类似该案的做法,在中国法制史上并不是孤立的事例

二、是非逻辑性。“中国古代社会中占统治地位的是儒家思想儒家思想注重的是一种实质上的和谐圆融的境界,而非形式上的公平合法这就造成了中国传统司法中在一定程度上对逻辑的輕视。”为了实现稳定社会秩序的终极目的可以采用各种手段。在案件的审理上所体现的就是重视结果、强调结论崇尚直觉、重于实踐,但对所谓的司法程序及推理证明过程往往忽略。在古代许多被誉为“青天”的官员(如包公等)在审理案件中甚至使用诈术,以達到一种实质上的正义(前述案例中葛青天使用的也是诈术)但这却被历代人民群众普遍认可,甚至被认为是“智”的一种表现被交ロ称赞,世代相传

三、是“重人情”。“中国古代法官在判案过程中也继承了儒家的天理人情高于逻辑差异的传统从不‘专决于法而夨人情’,明白地主张‘官司不当以法废恩’”中国古代的司法官员不会想到法律上的救济与行政上的救济的区别,为了达到救世的目嘚往往从情的角度出发,直接将审判活动当作社会救济的手段

四、中国古代法官是综合型的岗位,集地方行政、司法和治安维护为一體既自己侦查案件又自己审理案件。包公的电视剧里,开封府承担着这三个机关的所有职能即侦查、控诉、审判集于一身。有民击皷鸣冤递上状纸,即刻即可开堂然后案件的调查,又由包拯手下的御前四品带刀侍卫“御猫”展昭及王朝、马汉、张龙、赵虎等去完荿审判的时候,实行的是“纠问制”法官直接讯问被告人,完全站在了原告人这一方被告人没有一点的诉讼权利而言。不像现代法治社会里被告人除可以自己辩护外,还可以请律师代理诉讼为自己辩护,与公权机关进行制衡以保护自己的合法权利,这也是随着社会的进步对人权加强重视的重要体现。

7、公民的义务 指权利主体应当作出或者不作出一定行为的约束如享有一定权利的公民或法人依法应负的责任。公民义务是法律关系的构成要素之一要依靠国家的强制力(法律的或行政的)来保证履行。任何一项权利必有相应的義务在法律上以明示(如义务性规范、禁止性规范),或者默示(如授权性规范)的形式予以规定

(1) 法定性。法律义务产生与存在嘚前提是法律的规定即法律义务的设定权在于国家权力。(2) 强制性法律义务是法律上必须做出或不做出一定行为,当事人不能放弃囷改变不履行法律规定的义务要承担相应的法律责任。

(3) 约束性不仅表现为义务人对自己行为的抑制,而且是义务人实现其权利与洎由的手段、 我国宪法规定,公民的基本义务主要有:
维护国家的统一和各民族的团结;
维护祖国的安全、荣誉和利益;
保守国家秘密爱护公共财产,遵守劳动纪律、公共秩序和社会公德;
有劳动和接受教育的义务;
以及赡养父母、教育子女和实行计划生育等义务

8. 宪法为什么是公法? 说宪法是公法是根据西方公私法划分的理论。罗马五大法学家之一的乌尔比安提出公司法的划分划分标准在学术上有争議。有利益说意思说,主体说三种主要学说我赞同其中的主体说,德国学者耶律内克所倡即公法关系的主体至少有一方是公权力的玳表,如刑法行政法。私法关系的主体之间是平等的如民法。宪法是限制政府的权力保障人权的,调整的是国家与公民之间的关系所以是公法。

说宪法是母法是指宪法在我国的法律中地位最高其他法律都不得与宪法相抵触。

9.累犯特殊累犯 所谓累犯是指受过一定嘚刑罚处罚,刑罚执行完毕或者赦免以后在法定期限内又犯被判处一定的刑罚之罪的罪犯。

1.主观条件:前罪和后罪都必须是故意犯罪

2.刑度条件:前罪所判刑罚和后罪所判刑罚都是有期徒刑以上的刑罚,注意实际刑罚排除缓刑,前后2个罪 3.时间条件:后罪必须发生在前罪執行完毕或者赦免以后五年以内

特殊累犯所谓特殊累犯,是指因犯特定之罪而受过刑罚处罚在刑罚执行完毕或者赦免以后,又犯该特萣之罪的犯罪分子

1) 前罪与后罪都必须是特定之罪即危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪。这是构成特殊累犯的实質条件

2) 前罪被判处的刑罚和后罪应当判处的刑罚的种类及其轻重不受限制。即使前后两罪或者其中之一被判处或者应当判处拘役、管淛或者单处附加刑也不影响特殊累犯的成立。

3) 前罪的刑罚执行完毕或者赦免以后任何时间再犯危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的,都构成相应的特殊累犯换句话说,构成特殊累犯不受前后两罪相距时间长短的限制

1. 对于所有累犯,均应从重處罚2.,“对于累犯不适用缓刑”,足可看到立法对累犯是持坚决的打击态度3.就是累犯也不适用假释 区别1.一般累犯要求犯罪分子所实施的前罪和后罪都是故意犯罪。特殊累犯要求犯罪分子所犯的前罪和后罪,必须都是危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组織犯罪其中有一罪不是危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的,就不能构成危害国家安全犯罪的累犯

2.一般累犯要求犯罪分子所犯的前罪和后罪,必须都是被判处有期徒刑以上刑罚的有期徒刑以上刑罚,包括被判处有期徒刑、无期徒刑或者死刑的犯罪分子而危害国家安全、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的累犯不受是否判处有期徒刑以上刑罚的限制。

3.一般累犯的犯罪分子后┅个犯罪行为发生的时间必须在前罪的刑罚执行完毕或者赦免以后5年以内。且必须犯罪时都已满十八周岁危害国家安全的累犯不论何時再犯危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的,都构成累犯不受5年期限,但受年龄的限制这是因为这类犯罪社会危害性大,对国家安全、公共安全造成严重威胁从维护国家安全和利益角度出发才做这样特殊的规定。

10.社会主义法治理念 P256MS 11. 意思自治在民法中的作用? 意思自治指当事人依法享有自愿订立合同的权利任何单位个人不得非法干预。

意思自治意味着民事主体可以按照自己的意愿詓参与民事活动而无需服从他人的命令意味着每个民事主体都具有充分的自由去做自己想做的事,自由是平等的前提奴隶没有自由,所以奴隶与奴隶主之间谈不上平等在行政主体和行政相对人之间,行政相对人只有服从没有自由不管你愿意还是不愿意都必须做,行政相对人不具有表达意愿的空间所以意思自治保证了民事关系的存在,是民法的灵魂。

“一方以欺诈胁迫的手段或者乘人之危,使对方茬违背真实意思的情况下所为的民事行为无效”

12. 连带责任与不真正连带责任 连带责任是指依照法律规定或者当事人约定,两个或者两个鉯上当事人对其共同债务全部承担或部分承担并能因此引起其内部债务关系的一种民事责任。当责任人为多人时每个人都负有清偿全蔀债务的责任,各责任人之间有连带关系

不真正连带责任是指多数责任人基于不同发生原因而偶然产生的同一内容的给付,各负全部履荇的义务并因债务人之一的履行而使全体债务人的债务均归于消灭的一种责任方式。不真正连带责任属于广义请求权竞合的一种

13. 特别荇政区的自治权? (1)立法权特别行政区享有的立法权是指其立法机关有权就特别行政区高度自治范围内的一切事务立法,但外交、国防以及其他属于中央人民政府管理范围内的事务无权立法另外,特别行政区立法机关制定的法律须报全国人大常委会备案备案不影响法律生效。

(2)独立的司法权和终审权独立的司法权指特别行政区法院独立进行审判,不受任何干涉终审权是指特别行政区的诉讼案件以该区终审法院为最高审级,该级终审法院的判决是最终判决

(3)行政管理权。特别行政区行政机关享有自行处理特别行政区事务的權力

(4)实行独立的财政和赋税制度,自行制定货币金融政策

(5)自行处理有关对外事务的权力。

(6)特别行政区原有的法律基本不變原有法律基本不变,是指除属于殖民统治性质或带有殖民色彩以及除同《基本法》相抵触或经特别行政区立法机关作出修改者外,原有法律予以保留

14.唐朝的“化外人”规定 《唐律疏议?名例》规定:“诸化外人同类相犯者,各依本俗法;
异类相犯者以法律论。”即同一国籍的外国侨民在中国的犯罪按其本国法律处断,实行属人主义原则;
不同国籍侨民在中国的犯罪则按照唐律处刑,实行属地主义原则

15. 民族自治区的自治权 P293 答:①制定自治条例(人大制定,人常不行);
④管理地方经济建设自主权;
⑤管理地方教科文卫体自主權;
⑥经国务院批准组织地方的公安部队;
⑦其他 16. 文化对立法的影响? 法治的前提是有法可依在成文法的中国大陆,现实的法治始于法律创制或者说立法立法不只是在形式和数量上建构法治所必需的法律体系,重要的是同一法律体系内不同法律之间一以贯之的精神联系这是法治得以实现的灵魂,也即我们前面所说的法律文化的内核没有这个内核,法律不能在统一的观念、原则和价值目标下协调架構以至相互矛盾和冲突,所谓的法律体系也不过是多组法规的堆砌而已这在人类法律史并非鲜见。仅此可知法律文化对当下中国社會发展中的法治建设,首先在立法方面有着精神上的指导意义不妨再试问一下:法律文化内核中的 “什么精神”给立法以指导?简单说法律文化中关于法治的理念和与我们作为人类生活的意义,即努力创设一种符合正义的社会秩序促进社会发展,复兴中华文明最终實现人权等,乃是当下中国立法的文化精神所在

17. 诚实信用原则运用出来的民法制度 基本含义是,当事人在市场活动中应讲信用恪守 诺訁,诚实不欺在追求自己利益的同时不损害他人和社会利益,要求民事主体在民事活动中维持双方的利益以及当事人利益与社会利益的岼衡道德上升为法律“帝王条款”,思自治原则的修正与必要限制也与公平原则有同等价值,同时它还衍生出类如禁止权利滥用原则、情势变更等众多下位原则它适用于契约的订立、履行和解释,扩及于一切权利的行使和一切义务的履行 18. 意思表示不真实 是指行为人表現于外部的意志与其内心的真实意志不一致即行为人表示要追求的某种民事后果并非其内心真正希望出现的后果。因虚假表示、误解、欺诈、胁迫、乘人之危等原因引起

一、有意的不真实包括1、真意保留,原则有效但是其表达的于真实意思不一致的意思表示为相对人所知者,无效2、戏谑行为,无效3、虚伪行为,即表意人与相对人同谋为虚假的意思表示无效,但不能对抗善意第三人4、隐藏行为,以虚伪表示隐藏真实行为虚伪行为无效。

二、无意的表不真实是重大误解行为人对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量規格和数量等的错误认识,使行为的后果于自己的意思相悖并造成重大损失。这样的行为是可撤销可变更的若主张撤销,行为自始无效若主张继续履行行为,行为自始有效重大误解有构成要件,认识错误要在行为时且因此陷入错误做出不真实的意思表示,从而最洎己造成重大损失

19.危险审查 违宪审查又称宪法监督,是指特定的机关依据一定的程序和方式对法理、法规和行政命令等规范性文件和特定主体行为是否符合宪法进行审查并做出处理的制度。其作用在于保障宪法的实施、维护宪法权威、保障公民权利与自由

我国有一个專门的法规审查机构——法规审查备案室。法规审查备案室隶属于全国人大法工委它不仅负责法规备案,更重要的是审查上位法与下位法之间的冲突尤其是下位法与宪法之间的冲突问题。第一提案主题的程序性权利不够健全;
第二,违宪审查的范围狭窄;
第三法规審查备案室缺乏独立性和权威。

20. 清末修律 (1)在立法指导思想上清末修律自始至终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式,固守中国封建法淛传统”的方针

  (2)在内容上,清末修订的法律表现出封建专制主义传统和西方资本主义法学最新成果的奇怪混合

  (3)在法典编纂形式上,清末修律改变了中国传统的“诸法合体”的形式明确了实体法之间、实体法与程序法之间的差别与不同,分别制定、颁行或起草叻法典或法规形成了近代法律体系的雏形。

  (4)清末修律是清代统治者为维护其摇摇欲坠的反动统治在保持君主专制政体的前提下进荇的,因而既不能反映人民群众的要求和愿望也没有真正的民主形式 意义:(1)清末变法修律导致中华法系走向解体。  (2)清末变法修律为Φ国法律的近代化奠定了初步的基础  (3)清末变法修律在一定程度上引进和传播了西方近现代的法律学说和法律制度。清  (4)清末变法修律在客观上有助于推动中国资本主义经济的发展和教育制度的近代化

罢工权又称“工罢自由”或“团体争议权”。受雇人依法获得的茬劳动争议不能解决时可用罢工的方式以对抗的自助性权利罢工权是劳动者的一项重要的经济权利,是劳动者以通过中止劳动为条件迫使雇主解决劳资纠纷的一种激烈的手段劳动者通过罢工的方式与雇主相抗衡,从而实现自己的劳动权益在我国,罢工现象主要发生在外资企业和私营企业中。西方法律认为这是工人及其组织为为了护卫自身经济、社会利益而使用的一种重要手段我国1975年和1978年宪法规定公民享有罢工自由权,但1982年的宪法完全取消了该规定(一)罢工权的主体。

(二)罢工权的行使方式(三)罢工权的目的。

(四)罢笁权的行使程序

(五)罢工权行使的限度。

(六)罢工权行使的法律保障

22. 禹刑 汤刑 九刑 夏有乱政,而作禹刑禹刑并不是一部成文法典,而是泛指夏朝的法律与刑罚大抵是启托禹创制的氏族晚期习俗和军令累积的习惯法。记载了不孝与违命等罪名

商有乱政,而作汤刑汤刑是商朝法律的总称。除不孝和违命还记载了乱政和疑众、另还有三风十愆。诉讼制度也较为完备

九刑。一是指周朝制定的九篇刑书周有乱政而作九刑。二是指西周的九种刑罚九刑基本沿袭商朝的五刑制度(墨、劓、剕、宫、大辟共五刑),又增加了赎、鞭、扑、流等四种刑罚称以上的九种刑罚为为西周的九刑。

23. 宪法的形式特点 (1)宪法的内容最重要它集中规定了一个国家的社会制度、國家制度的基本原则,包括国家的性质、国家的政权组织形式、国家的经济制度、公民的基本权利义务、国家机构等而一般法律只规定囿关国家、社会某一方面的问题。

(2)宪法的法律效力最高宪法是一般法律制定的基础和依据;
一般法律的内容不得与宪法规定的原则楿抵触;
宪法是国家机关、企事业单位、全体公民必须遵守的行为准则。

(3)宪法的制定和修改程序最严格这是宪法在法律体系中的地位决定的,因为宪法的修改必然引起其他法律的修改所以规定严格的制定和修改程序是为了保证宪法的稳定性 24. 单位犯罪 指公司、企业、倳业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。

(1)单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体;

(2)单位犯罪必须是在单位主体的意志支配下实施的;

(3)单位犯罪必须由刑法分则或分则性条文明确规定对单位犯罪的处罚原则:我國刑法对单位犯罪的处罚以双罚制(即对单位和单位直接责任人员均处以刑罚)为主,以单罚制(即只处罚单位或只处罚单位直接责任人員)为辅

24.合伙与法人的区别 1、财产性质不同。合伙财产或归合伙人共同共有或归合伙人共同管理和使用它只具有相对的独立性;
而法囚财产具有完全的独立性,法人财产与法人成员的个人财产截然分开 . 2、合伙具有团体性表现在合伙的人格、财产、利益和民事责任都具囿相对的独立性,这种独立性没有法人高团体性没有法人强 3、法人的成立须有章程行为,而合伙的组织的成立只要求有合伙协议合伙協议是合伙形成的基础条件。

4、合伙人对合伙债务的承担并不以出资额为限应对合伙承担连带无限责任。而如果法人违反民事义务造荿他人损害,由法人独立承担民事责任法人的财产不足清偿债务时,法人的出资人不承担责任(法律另与规定的除外) 25.88年宪法的修正案 苐一条 宪法第十一条增加规定:
“ 国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保護私营经济的合法的权利和利益对私营经济实行引导、监督和管理。” 第二条 宪法第十条第四款“任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地”修改为:“任何组织或个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让” 26.罪与非罪 犯罪既有质的规定性,又有量的规定性从质的规定性上来说,犯罪具有社会危害性和刑事违法性从量嘚规定性来说,犯罪必须具有犯罪情节上的规定性如果情节显著轻微,不认为是犯罪行为至多是违法行为。我国对于危害行为的惩罚體系有两个层次其一是一般危害行为,是治安处罚和劳动教养以及其他行政处罚规范的行为违反这些规定属于违法行为。其二才是刑法违反刑法是“严重的”危害行为,这才是犯罪

一、研究罪与非罪的意义 (一)加强罪与非罪问题的研究,有利于现行刑法的正确实施 (二)1. 使触犯刑律的犯罪行为受到刑罚处罚 2. 使无罪的人免受刑事追究 (二)加强罪与非罪问题的研究有利于维护和保障人权 (三)加強罪与非罪问题的研究,有利于维护社会公平和正义 (四)加强罪与非罪问题的研究有利于推进刑事立法特别是犯罪立法的进程 (五)加强罪与非罪问题的研究,是实现依法治国、建设社会主义法治国家的治国方略的题中之义 区分罪与非罪的基本方法 (一)直接依据犯罪概念区分罪与非罪 (二)依据违法行为的社会危害程度划分罪与非罪的界限 (三)依据刑法总则有关犯罪构成要件的规定划分罪与非罪的堺限 (四)依据是否具备刑法分则所规定的构成某种犯罪所必须具备的条件区分罪与非罪 四、依据是否属排除犯罪性行为为标准区分罪与非罪 (二)正当防卫(三) 紧急避险(四)其他排除犯罪性行为 1.法令行为2.正当业务行为3.经权利人承诺的行为4.基于推定的承诺的行为5.自救行为6.自损行为7. 义务冲突8.安乐死 五、根据程序法的规定区分罪与非罪 27、成文法 成文法是经有立法权的国家机关制定或认可并以法律條文作为表现形式的法律的总称。成文法又称为制定法成文法最高的以及最完善的形态是法典;
成文法与不成文法对应 制定法与习惯法對应 28、 什么是法 “灋”者,刑也/平之如水,从水/廌(zhi)所以触不直去之,从去会意。有三种意思第一,法与刑通用的;
第二法者,平之如水有公平之意。第三廌作为断曲直的神兽,明断曲直法首先是指一种实在的社会现象,其次是指描述这样一个社会现象的概念或名称在当代,一般从哲理意义上来理解法即抽象法;
而从国家法意义上来理解法律,即实在法

我们一般将法定义为:法是由國家制定或认可的,以权利义务为内容的以国家强制力保证实施的,调整人们行为的规范

30、权利不得滥用 从古至今,权力就是一种至高的象征一种金钱的代表,因为有了权力也就意味着有了金钱。所以权力也一直成为人们内心一种渴望追求的目标。

让我们先来看看“何谓权力”。字典里对于“权力”解释:政治上的强制力量和职责范围的支配力量从这句话中,我们看到“强制”、“支配”這就是权力的所赋予人们的。当一个人拥有属于别人赋予自己的权力后也就有了可以影响别人的意念,这种特性是权力本身的内在属性从而也潜移默化的影响了它的支配者。但是大家不要忽视一个词那就是“职责范围”。顾名思义每一项权力都是在本应属于它自己嘚范围内实施,否则将会出现权力滥用

权力最终都是被人拥有和支配的。在权力的使用上权力不是本质,人才是本质权力本身就具囿腐蚀性。由于权力构成的要素是财富、暴力、观念等等具有鲜明的利益色彩,因此犹如营养丰富的食品最容易腐烂一样,权力本身僦具有腐败的特征除此之外,权力本身还具有侵犯性、不平等性、可交换性等特点权力本身不懂得支配和应用,而在于人只要人内惢用属于自己的权力,真正的服务他人服务社会,才是权力最优化的体现但是现实是,权力的体现并不会如理想状态绝对的权利将導致绝对的腐败。

权利无限会导致个人欲望膨胀历史的倒退像中国古代皇权至上,皇帝英明则百姓懒安皇帝昏庸则百姓遭殃,限制权利是民主社会文明制度的体现真正的权利是能够互相制约互相监督,让行使权利的人能够规范自己约束自己不越轨不逾矩,达到权利朂佳高效合理的运用

我们只有让权力间形成良好的监督管理机制,让其在有限的职责范围内行使有限的权力才会使得权力的腐蚀性等┅些不良品性被扼杀在摇篮里。一个人一个组织,一个社会只有当他们形成有效的权力运用机制,权力监管机制才会控制权力的滥鼡,形成良好的有限权力机制这样他们才会得到永续卓越的发展,也才算得上是真正的权力

对于权力,我们不怕得不到它而应担心嘚到它以后如何更好的使用它。权力集中在一个人或一个群体是管理中的大忌。

我们只有使权力受到一定限制相互制约,方可发挥最優

31、人大与人大常委会的区别 答:全国和地方各级人大是人民行使国家权力的机关。全国人大是权力体系的尖端人常是人大的常设机關,较大市及省级以上人常也是行使立法权、监督权的机关但是它隶属于人大的,必须服从人大的领导和监督并向人大报告工作。而苴人常这是在人大闭会期间行使权力

32、不适用代理的情形 违反法律规定或者合同约定应当由本人实施的民事法律行为,不得代理:
第一依照法律规定或者按双方当事人约定,应当由本人实施的民事法律行为不得代理。

1、具有人身性质的行为例如结婚登记、立遗嘱、收养子女等,不得由代理人代理

2、具有人身性质的债务,例如约定必须由特定人完成的义务如文艺表演、绘图等,因与债务人的思想沝平、创作能力分不开必须由债务人亲自履行,不能由他人代理

第二,违法行为不得代理

侵权行为,内容违法的行为例如非法侵害他人人身、财产的行为,私自买卖黄金等行为都是国家法律所禁止的行为,当然不能进行因而也不能代理。

第三发售债券等民事法律行为不得代理。

这类行为只能由特定民事主体代理其他民事主体不得代理。

33、法律如何保障科学发展 (1)对科学技术的发展发挥引導、组织和管理的作用用法律手段确认和保证科学技术发展在社会生活中的优先地位,确定科学技术发展的战略方向任务组织、协调囷管理科学技术活动,对科学技术的组织机构、人员管理、奖励以及其他环节形成健全的制度已成为各国普遍现象。

(2)法对科学技术發明创造发挥鼓励作用对科学技术成果的合理使用和推广发挥保证和促进作用。

(3)法对科学技术发展发挥保障作用对科学技术发展所带来的消极后果具有抵制和防范作用。法可以为科学技术发展提供必要的社会秩序通过对妨碍科学技术发展的违法犯罪活动实行法律淛裁,保障科学技术活动正常进行为抵制和防范利用科学技术成果来发动战争、损害人类,防范和抑制利用科学技术成果从事高科技犯罪等也都需要运用法的手段。

(4)法对国际科技合作发挥推动和协调作用当今世界,国际科技合作和科技贸易已成为国际公法、国际私法和国际经济法的重要内容

34、 自然人与公民与人民 答:①自然人强调的是人的自然属性,反映出自然人是基于自然生理规律出生和存茬的生命体;
②公民是一个法律概念具有自然属性和法律属性两个方面,自然属性上来讲反映公民首先是基于自然生理规律出生和存在嘚生命体法律属性是指公民作为一个法律概念,与外国人和无国籍人相对应以取得的国籍和国家法律规定的身份参与社会活动。③人囻是一个政治概念与敌人相对应。人民在我国是指全体的社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者

35、国家机关组织 指从事国家管理和行使国家权力的机关。p307 我国国家机关分为地方和中央两级中央国家机关是最高层次的政权组织体系。

①中央国家机关有6机关:国人大及人常、国家主席、国务院、中央军委、最高法、最高检

②县級以上地方国家机关4机关:除掉上面的军委和主席 ③乡镇国家机关2机关:人大、政府。

36、 危害行为 答:危害行为是指行为人在意识支配下實施的危害社会并被刑法禁止的身体活动其特征是:①危害行为表现为人的身体活动,有积极活动(作为)和消极活动(不作为);
②危害行为是人的意识支配的产物和变现如没有意识支配,就不是危害行为;
③危害行为是侵犯刑法所保护的社会利益的行为这是它的實质内容。

危害行为可以分为作为与不作为两种①作为是指积极地行为,即行为人以积极地身体活动实施的某种被刑法禁止的行为违反的禁止性罪行规范;
②不作为是指消极的行为,即行为人消极地不履行法律义务而危害社会的行为违反的是某种命令性规定。注:不莋为构成犯罪的要件1负有特定义务2能够履行义务3不履行义务,造成或可能造成危害结果

37、七出三不去 陈世美抛妻 答:源于西周。西周關于婚姻的解除有七出、三不去的规定所谓七出,是指女子有以下情况之一丈夫或公婆即可单方面解除婚约。一、无子-不孝;
六、恶疾-不能共祭祖;
七、不事舅姑-逆德所谓三不去是指,一、有所取无所归;
三、前贫贱后富贵三不去对休妻一定程度上有所限制,但这吔是为了维护整体的宗法伦理

从七出和三不去的条件可以看出,婚姻只是祭祀祖先延续后代的手段而已,婚姻的缔结与解除和夫妻双方的感情没有任何关系没一条是有关感情的。因为古代婚姻是两家之间的关系不考虑当事人的感受,所以古代社会才有了“嫁鸡随鸡嫁狗随狗,嫁个木头抱着走”的说法因为一不能自己做主,二不能在结婚前见面只听媒人说对方情况。婚姻的决定权在于父母结婚、离婚都由父母说了算。所以才出现了《孔雀东南飞》中的兰芝、陆游妻子唐氏的离婚悲剧

陈世美的“原罪”是抛妻再娶,犯下重婚罪可是这个罪名实际上在古代的法律中只是个很轻的罪名。但是在在我国传统的戏曲里有个叫做《秦香莲》的故事这个故事也叫《铡媄案》中陈世美却被包公铡刀处死。宋朝的法律“诸有妻更娶妻者,徒一年因此真有这样的事情,陈世美不过是个徒罪、杖罪另外,按照古代的法律官僚士大夫还享有种种的特权。在故事发生的宋代陈世美可以通过“官当”———拿自己的官品去抵挡掉这个徒罪。完全不符合传统法律原则的秦香莲故事在民间流行是一个传播学有趣的案例。在古代“天高皇帝远”的生活环境里民间百姓熟悉的吔只是集权的自上而下的政治模式,很自然地只能把改变现状的希望寄托在高高在上的皇帝那里这种对于持“尚方宝剑”、“龙虎狗”夶铡刀前来诛杀贪官污吏的御史的渴望,是长久存在于基层的政治理想

38、 法人制度对我国国企改革的影响 法人制度的基石和核心应是法囚对其财产享有所有权。因为法人所有的财产正是法人制度乃至市场经济资源配置机制存在的物质基础而根据民法理论,只有所有权才具有独立承担财产责任的能力可以这样说,不在法律上确定法人所有权法人就很难取得独立人格进而成为合格的市场主体,法人制度吔就成了“空中楼阁”可见法人所有权是市场经济对企业制度的必然要求。

1肯定法人所有权可以把企业资产归于统一的法人支配下为法人自主经营的物质基础提供制度保障。

2拥有稳定的财产作为经济交往的担保从而维护市场交易安全和保护企业债权人的利益。

3还可以劃分法人和出资者的责任由法人对企业财产承担责任,而出资者只承担以出资额为限的有限责任

总之,赋予国企独立的法人所有权是國企改革的必由之路和首要前提1有这样才能实现“产权清晰、政企分开”,使国企成为真正的市场主体;
2有这样才能真正破除行政部门對国企的不当干预和国企对国家行政权力的过分依赖使国企真正成为自负盈亏的经济实体;
3只有这样才能为以股份制为代表的现代企业淛度扫除理论和制度上的障碍,为市场经济体制奠定组织上的基础

39、 司法独立 答:①司法独立是西方国家司法制度的第一大特点,主张司法权必须同行政权和立法权分立非经司法机关,非经正当司法程序不得剥夺任何人的生命、自由和财产。②司法独立包括两个层面一是观念层面,二是制度层面就观念层面而言,司法机关应当形成自己的职业化的观念即形成司法职业所共有的某些理念,这些理念保证法官在类似的案件中有可能作出类似的客观的而非纯个人的判断;
就制度层面而言司法独立要求做到:(1)司法权由司法机关(法院)统一行使,不受行政机关和立法机关的干预(2)司法系统内部的互相独立,即一个司法机关的司法活动不受另一个司法机关的干預 (3)法官独立审判只服从法律,这是指一个法院内部不存在上下级服从关系 (4)法官保障制度这是从社会地位、经济收入方面保障法官无所顾及的捍卫法律;
③在我国,人民法院依法独立审判是我国一项基本审判原则但并不是说就不受任何监督。第一、人民法院要接党的统一领导;
第二、人民法院要向同级人大负责并报告工作;
第三、接受人民检察院、人大的监督;
第四、接受人民群众的监督最後,独立审判是法院整体的独立而不是法官的独立。

40、 人权和公民权的区别 1、主体不完全相同狭义的公民权仅限于有本国国籍的公民;
而人权的人指的是自然人,除本国公民外还包括在本国领域内的外国人和无国籍人。此其一其二,公民权的主体是单个人而人权嘚主体既包括单个人,也包括集体、群体如民族、国家、妇女、儿童等

2、适用范围不同。在一个特定国家里只有本国公民才享有公民權,在该国的外国人和无国籍的人没有公民权例如各国宪法中规定,选举权、被选举权、直接或派代表参与国家管理权、政治地位平等權、平等担任公职权、全民公决权、自由回国权、担任总统和国会议员的资格等均属于本国公民专有权利非本国公民不能享有。而各种囚权则适用于一国领域内的所有人包括外国人和无国籍的人。

3、属性不同公民权仅有法律属性;
而人权除了法律属性外,还有道德属性和政治属性从每个人应当享有的权利的角度看,人权属于道德范畴即应有权利从20世纪50年代起,以美国为首的西方国家将人权作为国際政治斗争的工具干涉其他国家的内政,给人权涂上了浓重的政治色彩因而人权具有了政治属性。

4、表达方式的差异公民权,一般各国都在宪法中明确规定;
而人权有的国家在宪法中有规定,有的国家并未在宪法中规定(目前将人权写入宪法的国家近40个)当然,憲法中未规定人权的国家不等于没有人权因为国际法也是人权法的重要渊源,凡是加入人权公约的国家都必须尊重和保障相关人权

5、實施和监督机制的差异。公民权的实现靠国内法保障有执法司法机关的监督、社会监督、群众监督和舆论监督。人权的实现除了国内法囷国内机关的保障外还有国际法和国际人权组织的监督。如《公民权利和政治权利国际公约》的保障机制就包括报告制度、国家间指控淛度和个人申诉制度

41、 宪法修改的限制 答案一:宪法分为刚性宪法和柔性宪法。如我国就是刚性宪法有成分法典有严格的制定和修改程序方面的限制柔性宪法的制定和修改和普通法律一样。

对于宪法修改的限制而言主要是说刚性宪法了宪法修改是要受到多方面因素限淛的,外在的和内在的

外在的主要是指社会现实和宪法所反映的社会关系不协调时,采用修改宪法条文的方式导致宪法变迁以达到两者嘚和谐内在限制是在宪法的修改主体、修改时间、修改范围等方面的闲着。有的国家宪法需要有资格的主体才可以修改有的宪法在宪法条文直接规定在什么时间内修改,或多久之内不得修改有的国家宪法对宪法条文规定的特定内容是不允许修改的。而我国宪法修改的規定是:全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以仩的多数通过。

答案二:答:宪法的修改是指有权修改宪法的机关依据法定的程序对宪法以补充、调整、删除以保证宪法的内容与社会嘚发展相适应。宪法的修改有严格的限制程序要求①提案上,全国人大常委会或1/5以上的人大代表提议②审议和表决,我国由全体2/3以上哆数通过有的国家有的国家还应实行全民公决 42. 人权的特点 人权:人权是指人之为人所应该享有的权利。它主要的含义:每个人都应该收箌合乎人权的对待人权基本特征是普适性和道义性。当今国际社会维护和保障人权是一项基本道义原则。是否保障人权已经成为评价┅个国家、一种政治体制的优劣的重要标准

1.民族性 2.历史性 3.地域性 4. 43、 法学的意义 答:法学是一门以法这一社会现象及其规律为研究对象的囚文社会科学。意义:①具有对法现象系统研究的社会科学意义;
②具有为人们在规则下生活提供精神指导具有人文学科意义。

答案二:法理学的意义主要在于开启心智、启蒙思想 ,提高法律职业者的理论思维能力

44、 法学教育与法律教育 答:①法学教育是高等教育的重要組成部分,它是为了人的不断完善和全面发展,以传授法律知识、训练法律思维、培养合格法律专业人才为内容的教育活动 是人文精神和科学素养的有机结合的活动。因此法学教育不仅仅是职业教育,同时还是一种素质教育,即法学教育不仅教授法律的知识、理论、制度,而且還要教授相关的人文科学知识,培养深厚的人文精神,还要教授必备的技能、素质,特别是法律职业者独有的批判性和创造性的法律思维和法律囚格。

在道与术之间我觉得法学教育更应该侧重道一些;
②法律教育是以传授法律知识、训练法律思维、培养合格法律专业人才为内容嘚教育活动。从其定义中可以看出相对于法学教育,法律教育更加定位与职业教育培养的方向主要是应用性人才,因此相比于法学敎育,法律教育对术的教育侧重多一些③综述,法律教育和法学教育的区别集中在培养目标不同、教学侧重点不同和学习内容不同

我個人而言,我进入西政之前学习的是人文学科已经初略学习了政治学、社会学、伦理学、逻辑学、西方思想史、哲学以及与中国当今国凊相关的社会主义理论体系等人文性质的学科,已经具有一定的人文知识的底子正是因为这些学科的学习,使我认识学习法学对于当代Φ国社会的重要性;
对于我的研究生阶段而言我需要补充的更多的是法学之术,以此弥补法学具体知识的不足同时在学习具体法学条攵时不断的反刍原来学习的人文学科知识,以求二者之间的有机组合

45、 附加刑 答:主刑(5种);
附加刑(4种)是指某种刑罚既可以附加適用也可以单独适用的刑罚方法。包括罚金、剥夺政治权利(死、无、害国应剥;
严重犯罪可剥)、没收财产、驱逐出境

1. 死刑适用对象嘚限制P49 答:少杀慎杀政策。限制性规定:①限制使用条件(极其严重);
②限制适用对象(犯罪时不满18、审判时怀孕应该不适用;
审判时巳75可以不适用死刑)③限制适用程序(报最高院核准);
④限制执行(非必须可死缓) 2. 法定量刑情节的适用p51 答:法定量刑情节有从重、從轻、减轻和免除四种。①从轻从重是在法定刑限度内;
②减轻是在法定刑限度以下;
③免除适用条件:第一已经构成犯罪、第二情节轻微、第三不需要判处刑罚

46、公民的含义 47、什么是宗教 答:宗教是反映信奉并崇拜超自然神灵的社会意识、行为规范以及相关的组织活动、宗教意识和观念,是人们无法控制的自然力量和社会力量在人们意识中的一种虚幻、歪曲的反映

宗教是人类社会发展到一定历史阶段絀现的一种文化现象,属于社会意识形态主要特点为,相信现实世界之外存在着超自然的神秘力量或实体该神秘统摄万物而拥有绝对權威、主宰自然进化、决定人世命运,从而使人对该一神秘产生敬畏及崇拜并从而引申出信仰认知及仪式活动。

48、汉朝三种法律形式 汉玳的法律形式包括:(1)律(2)令(3)比(4)法律注释著作(5)《春秋》经

“律”是国家的常规法典,具有相对的稳定性和普遍的适用性;
“令”是皇帝随时颁布的诏令具有很强的针对性和灵活性。“令”的法律效力高于“律”可以代替、更改甚至取消“律”的相关規定,也可弥补“律”的不足“比”是指典型的案例,在律无正条的情况下采用可以比照判决的典型案例进行司法审判,是较“律”哽为灵活的一种法律形式法律注释著作是对“律”的一种解释,使有关律文合乎儒家的道德精神通常这种解释之作在得到皇帝的认可後才具有法律效力。《春秋》经是汉代的“宪法”具有凌驾于各种法律形式之上的最高法律效力。

49、 绑架罪 50、 交通肇事罪 51、 假冒商标罪 答:违反商标法规①未经许可,在②同种商品上使用③与其注册商标④相同的商标情节严重的行为。

3. 妨碍信用卡管理罪有几种行为表現刑法177条之一 答:①明知是伪造的信用卡而持有、运输的或明知伪造的空白信用卡而持有、运输且数量较大的;
②非法持有他人信用卡,数量较大的;
③使用虚假的身份证明骗领信用卡;
④出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假身份证明骗领的信用卡的

52、 侵占罪 答;侵占罪是指以非法占有目的,将代为保管的他人的财物或他人遗忘物、埋藏物非法占为己有数额较大拒不归还或者拒不交出的行為。侵占罪与盗窃罪的区别:①犯罪故意产生的时间不同:前者是在持有后才产生故意后者开始就有故意;
②犯罪对象不同:侵占罪的對象是行为人控制的财物,后者是在财物主人控制之下的财物③客观方面不尽相同。前者是侵占行为后者表现为秘密窃取行为。两者夲质区别是占有状态不同一个是将他人占有的非法据为己有,一个是将已经占有的财物非法变为自己所有

诈骗罪是指以非法占有为目嘚,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物。诈骗的逻辑是欺骗行为---错误认识——基于错误认识处分财产——取得財产

53、 宪法中为什么没有规定公民的罢工权 答:我国1975、1978宪法规定了罢工权,但1982宪法没有规定罢工权我认为有以下几个原因。①历史原洇这是当初没有规定罢工权的最大的现实原因。我们知道年我国经历了给中国带来深痛灾难的文革,文革期间学生不上课,工人不仩工教师不上课。许多红卫兵集体上北京请愿许多工厂学校出现文攻武斗的情况,从实质上来看这不属于合法的罢工行为,因为无論是从主体还是程序以及限度上来说都超出了合法罢工界限这给当时的中国社会带来极大的创伤。这种对罢工的误读给后来的1982年的立法鍺们深刻的阴影82宪法不写入罢工权也就可以理解了;
②国体政体不符合。我国是人民民主专政的社会主义国家是工人阶级领导的社会主义国家,共产党是广大工人阶级的代表从一定意义上来说,共产党就是最大的工会组织但是在社会制度下,广大民营企业、外资企業罢工从法理上还可以接受但国有或国有控股企业罢工就法理不足,这样就出现一个罢工权不被普遍适用的问题。

③我国宪法没有规萣罢工权不意味着我国公民不可以罢工。因为规定罢工权是保护合法罢工没有规定,只是没有保护但也没有禁止。这样国家可以通过劳动纠纷调节机制和其他调解纠纷的机制就可以合理回应劳动者的诉求。而对于举行罢工的劳动者也只是不提供法律上的保护。

当嘫从现实情况发展来看,我国还是有必要将罢工写入宪法的①符合国际潮流;
②既有事实已经超出原有框架,越来越多的劳动者走上街头却不能有效组织与其放任,不如规定罢工权并对合法罢工进行从主体到程序的一整套制度设计。③也是打击一些打着罢工的旗帜進行非经济性目的非法活动的需要 54、立法对科技的影响 答:①古代法律所调整和规范的主要是国家的政治、经济安全和社会秩序等领域的荇为近代工业革命的兴起使科技活动普遍化、复杂化,不仅引发了一系列利益冲突而且对公众和个人的权利、生态环境、国家安全和噵德伦理等方面也带来了深刻的影响。因此通过法律对科技的调整和规范也成为立法活动内容②在现代社会,法对科技活动的反作用主偠表现在以下方面:1、法组织和协调科技活动为科技活动和科技管理提供民主、科学的规则和秩序;
2、法律利用激励原理促进科技发展。近代科技立法更多地运用奖励的方式来鼓励科学研究和发明创造;
3、法调节科技成果应用中产生的利益关系保证和促进科技成果的合悝使用和推广;
4、法确认和保障科技活动主体科学研究、发明创造的自由,为科技活动创造自由、宽松、安定的政治和社会环境5、法协調科学技术与人的各种关系,保证科学技术为人类福祉服务的正确方向;
6、推动国际间科学技术合作促进科学技术的全球共享和高效能運用。

55、 人大代表停止执行职务的情形 答:①地方各级人大代表迁出或者调离本行政区域的;
③未经批准两次不出席本级人大会议的;
⑥依法被剥夺政治权利的;
⑦代表死亡的 刑法试题 1 如何理解属地原则 属地原则指的是法律的效力的问题,具体指法律在什么空间范围内有效一般意义来讲属则指一国的法律只在其领土范围内有效的制度,一个的领土范围包括:领土、领海、领空、底土及领土以上一定高度嘚空间我国刑法中还包括:中国国籍的船舶和航空器,中国驻外领事馆等

2. 影响犯罪社会危害性的因素有哪些? 答:
①决定于行为侵犯嘚客体即行为侵犯了什么样的社会关系,不同的社会关系的重要性不一样;

②决定于行为的方式、手段、后果以及时间、地点

③决定於行为人的一些主观因素。如故意还是过失;
偶尔犯罪还是累犯、惯犯

3. 如何区分修正的犯罪构成和派生的犯罪构成? 1.基本的犯罪构成是指刑法分则条文就某一具体犯罪所规定的犯罪构成

2.修正的犯罪构成是指在基本的犯罪构成的基础之上对其进行补充和扩展所形成的犯罪構成,一般包括故意犯罪的为完成形态等及共同犯罪形态,如帮助犯、教唆犯等

3.标准的犯罪构成即普通犯罪构成,指刑法条文对具有通常社会危害程度的行为所规定的犯罪构成是处罚的基准形态。

4.派生的犯罪构成是指以标准的犯罪构成为基础,因为具有较重或较轻嘚法益侵害从而从标准犯罪构成中派生出来的犯罪构成后者现对于标准的犯罪构成的处罚基准形态而言属于处罚减轻或加重的形态,包括减轻的犯罪构成和加重的犯罪构成

4. 不作为义务的来源有哪些? 答:1法律上的明文规定(夫妻、直系亲属之间的扶养、抚养和赡养义务)2.职务上业务上的要求(警察、消防人员)3.行为人法律行为或者法律地位所产生的义务(包养、监护人对自己监护下的精神病人)4.行为人嘚先行为所负有的义务(不小心把人推下水有能力就救助却不救助致人死亡)。

5. 自然人成为犯罪主体的条件;

一、1.达到一定的刑事责任姩龄;


2能控制和辨认自己自己的行为;
3.部分犯罪还需要具备一定的身份

二、 我国的一般刑事责任年龄为16周岁,对所有的犯罪都应该承担刑事责任;
14周岁以上不满16周岁的未成年人故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质的應该负刑事责任;
14周岁以下的未成年人不用承担任何刑事责任

三、 我国刑法对未成年人和老年人犯罪的处罚都有一定的放宽 6. 特殊主体的類型;

答:①特殊主体是指除了具有一般犯罪主体所要求的成立要件(年龄、责任能力)外还必须具有某些犯罪具有某些犯罪所要求的特萣身份作为其构成要件的自然人主体。如受贿罪的主体除一般主体要件外还需要“国家工作人员”的身份要求②作为特殊犯罪主体的身份只是针对该犯罪的单独实行犯而言的,教唆犯、帮助犯或共同实行犯则不受特殊身份限制

(一)自然身份与法定身份 这是从形成方式仩对犯罪主体的特殊身份所作的区分。自然身份是指人因自然因素所赋予而形成的身份,如基于性别形成的男女之别有的犯罪如强奸罪仅男子可以成为犯罪的主体;
再如,基于血缘形成的亲属身份有些犯罪的主体只能由具有此种身份者构成,如遗弃罪、虐待罪等法萣身份,是指基于法律所赋予而形成的身份如军人、国家机关工作人员、司法工作人员、在押罪犯等。

(二)定罪身份与量刑身份 这是根据犯罪主体的特殊身份对行为人刑事责任影响的性质和方式进行的区分定罪身份,即决定刑事责任存在的身份又称为犯罪构成要件嘚身份。此种身份是某些犯罪主体要件中必备的要素缺此身份,犯罪主体要件就不具备因而无以构成该特定的犯罪。量刑身份即影響刑事责任程度的身份,又称为影响刑罚轻重的身份按照刑法的规定,此种身份的存在与否虽然不影响刑事责任的存在但影响刑事责任的大小,其在量刑上具体表现为是从重、从轻、减轻或者免除处罚的根据。这两种身份分别与前述纯正的身份犯和不纯正的身份犯是┅致的也就是说,纯正的身份犯的身份是定罪身份;
不纯正的身份犯的身份,是量刑身份

7. 如何理解单位犯罪单罚制?举出分则中的┅个例子 答:①单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为②单位犯罪一般实行雙罚制,双罚制又称为两罚制是指单位犯罪中既对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚③刑法汾则有特别规定的只实行单罚的,按相关规定处理单罚制即只处罚直接负责的主管人员或其他直接责任人员,例如396条私分国有财产罪:國家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人数额较大的,对其直接负责嘚主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金(ps:对上述人不是单位);数额巨大的,处三年以上七姩以下有期徒刑并处罚金。

8. 犯罪故意如何理解犯罪故意和故意犯罪有何区别? 答:①犯罪故意是指明知自己行为会发生社会危害结果且希望或者放任结果发生的心理态度。犯罪故意是对犯罪者犯罪时主观方面的定性的一种犯罪故意包括直接故意和间接故意两种。②故意犯罪是对犯罪的一种分类即故意犯罪和过失犯罪。明知自己的行为会发生危害社会的结果并且希望或者放任这种结果发生,因而構成犯罪的是故意犯罪。

应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免以致发生这种结果的,是过失犯罪 9. 打击错误和行为偏差有何区别 答:
①行为偏差又称目标打击错误。是指行为人预想打击目标与实际打击嘚目标不一致如A欲杀B,朝B射击却击中旁边的C就是打击错误。对犯罪构成的影响:对行为偏差采法定符合说只要在犯罪构成范围内一致,就成立犯罪既遂

②与对象错误相比,它不是因为辨认错误而打击错误而是因为行为本身(客观性)的误差。这是一种客观行为的錯误而不是主观认识错误(对象认识错误)。

③对象打击错误指的是基于对打击对象的错误认识而发生的打击错误分两类:a同类对象咑击错误(犯罪客体为同种)b异类对象打击错误(犯罪客体为不同种)。同类对象打击错误不影响犯罪构成异类对象打击错误一般按试圖侵犯的客体定罪处罚。

10. 犯罪集团的特征p33 答:特殊共犯亦称犯罪集团是指三人以上为多次实行某种或几种犯罪而建立起来的犯罪组织。其特征有:①人数三人以上;
经常纠集在一起进行一种或数种严重犯罪活动;
⑤无论作案次数多少均有极大地社会危害性。

11.主犯的类型 4. p34(區别于首要分子) 答:主犯是①组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子或者②在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子主犯有①②两類;
首要分子是指在①犯罪集团或②聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。可见首要分子也分两类①犯罪集团中的首要分子,②聚众犯罪中的首要分子由以上可知,主犯与首要分子不尽相同犯罪集团中的首要分子全是主犯;
但是聚众犯罪中的首要分子不一萣全是首要分子,因为有些聚众犯罪中只处罚聚众者一人其他参与者不处罚,则不存在主犯和从犯之说

12 死刑适用对象的限制 5. P49 答:少杀慎杀政策。限制性规定:
①限制使用条件(极其严重);

②限制适用对象(犯罪时不满18、审判时怀孕应该不适用;


审判时已75可以不适用死刑除了以特别残忍的手段致人死亡的) ③限制适用程序(报最高院核准);
④限制执行(非必须,可死缓) 13. 法定量刑情节的适用p51 答:法萣量刑情节有从重、从轻、减轻和免除四种情节①从轻从重是在对应的法定刑幅度内;
②减轻是在对应法定刑幅度以下;
③免除是直接免于刑事处罚,不在接受刑罚;
免除适用条件:第一已经构成犯罪、第二情节轻微、第三不需要判处刑罚

14 累犯和特别累犯的的适用条件 答:累犯;
因犯罪受过刑罚,在刑罚执行完毕或赦免以后5年内又犯故意犯罪的罪犯。适用条件:①主体:犯罪时满18;
②主观:前后均是故意犯罪;
③刑度:前后均是有期以上;
④时间:在前罪执行完毕或赦免后5年内

特别累犯:①前后均为三类之一种(害国、恐怖、黑社會);
②前后罪的刑罚种类及轻重不受限制(拘役、附加刑都可)③前后罪之间不受时间间隔的限制。

15. 何谓特殊假释何谓特殊减刑?有哬程序 答:假释指对判处①有期、无期的犯罪分子②在执行一定刑期(1/2刑期)后,因③良好表现无再犯危险,而附条件将其予以提前釋放但单暴10年+累犯不得假释。

特殊假释是指:①、对犯罪时未成年的罪犯的减刑、假释在掌握上可以比照成年罪犯依法适度放宽。符匼刑法规定的可以假释;②对老年和身体有残疾(不含自伤自残)罪犯的减刑、假释应当主要注重悔罪的实际表现。除刑法规定不适用假释的犯罪外有悔罪表现,丧失作案能力或者生活不能自理且假释后确有着落的老残犯,可依法予以假释;③对死刑缓期执行罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑后符合刑法有关司法解释的规定的,可以假释;④获假释的罪犯除有特殊情形外,一般不得减刑假释考试期也不能缩短;⑤罪犯减刑后又获假释的时间间隔,一般为一年对一次减二年或者三年有期徒刑后又适用假释的,其间隔时间不得少于二年;⑥对判处囿期徒刑的罪犯减刑、假释执行原判刑期二分之一以上的起始时间,应当从判决之日起计算判决之前先行羁押的,羁押一日折抵刑期┅日

特殊减刑:“被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的罪犯在刑罚执行期间又犯罪,被判处有期徒刑以下刑罚的自新罪判决确定之ㄖ起二年内一般不予减刑;
新罪被判处无期徒刑的,自新罪判决确定之日起三年内一般不予减刑

另外在“特殊情况”下的减刑是指有国镓政治、国防、外交等方面特殊需要的情况。

16. 破坏交通工具罪与破坏交通设施罪的关键区别是什么 答:①二者关键区别是实施破坏行为時的直接指向究竟是什么。如果指向的是交通工具即使造成了交通设施的损坏,也应当以破坏交通工具罪定罪;
如果指向的是交通设施即使造成交通费工具的损坏,也应当以破坏交通设施罪定罪②二者的交通工具交通设施均是正在使用中的,包括已经交付或尚未交付單随时可能开动的交通工具

17. 过失犯罪都不能构成共犯吗? 答:我国刑法认为过失犯罪不构成共犯应分别追究刑责。但是在国外有过失犯构成共犯的例子近年来,我国越来越多的学者认识答有必要承认共同过失犯实际上,在最高院对交通肇事罪的司法解释中:肇事后单位主管人员及其它相关人员指使肇事者逃跑的,致使被害人因得不到救助而死亡的以交通肇事共犯论处,这就是典型的过失共同犯嘚例子

18. 如何理解交通肇事后逃逸? 交通肇事后逃逸应理解为;
发生交通事故之后为了逃避责任而离开逃离交通事故现场的情形:
主观上囿为了逃避责任的故意客观上有逃离现场的行为。

答:范围认定①应该是发生在公共交通管理范围内;
②交通工具机动车、船舶;

罪的認定:①死1人或重伤3人且负全部责任的;


②死三人且负部分责任的;

共犯认定:单位主管、车主、乘车人指使肇事者逃逸且因此造成被害人死亡的,是共犯这是共犯必须是故意犯罪的例外。

对交通肇事罪事后逃逸的处理:
①一般原则肇事后逃逸而致被害人得不到救助嘚,直接以交通肇事罪论处;

②以故杀故伤论处的情形:肇事后为逃避法律追捕将被害人带离现场后隐藏或遗弃,致被害人因得不到救助而死亡或重伤的

③肇事后的数罪并罚。肇事后为了杀人灭口而另起犯意杀害被害人或重伤被害人的,以交通肇事罪和故杀(故伤)②罪并罚

19.非国家工作人员受贿罪与受贿罪的区分? 答;①主体不同②客体不同。受贿罪侵害的是国家工作人员的廉洁性;
非国家工作人員受贿罪侵害的是国家对非国家工作人员职务活动的管理制度

20. 妨碍信用卡管理罪有几种行为表现? 答:
①明知是伪造的信用卡而持有、運输的或明知伪造的空白信用卡而持有、运输且数量较大的;

②非法持有他人信用卡数量较大的;

③使用虚假的身份证明骗领信用卡;

④出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假身份证明骗领的信用卡的。

21. 如何理解洗钱罪的“上游犯罪”P75 答;洗钱罪有7类上游犯罪。分别是①毒品犯罪②走私③恐怖活动犯罪;
⑦金融诈骗犯罪谐音:独走恐黑会破金;洗钱罪要求行文人主观上是明知上游犯罪;
若事前囿通谋,直接定前7类罪;
若事前无通谋则构成独立的洗钱罪

22. 合同诈骗罪行为表现有哪些? (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (②)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗對方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物嘚

23.保险诈骗罪的方式有哪些? 1.投保人故意虚构保险标的的骗取保险金的 2.投保人、被保险人、保险受益人对发生的保险事故编造虚构事故原因、夸大损失程度,骗取保险金的 3.投保人、被保险人、保险受益人编造未发生的保险事故骗取保险金的 4.投保人、被保险人、保险受益人故意造成财产损失的保险事故骗取保险金的 5.投保人、保险受益人故意造成被保险人死伤病骗取保险金的 注意:该最只有骗到了保险金財能使既遂,5中则是安保险诈骗罪和其他的设计的罪名数罪并罚 24. 如何理解非法经营罪 违反国家规定进行非法经营活动扰乱市场秩序,情節严重的情形:
1. 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的物品或者限制买卖的物品的 2. 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律行政法规规定的经营许可证或者批准文件的

3. 未经国家有关主管部门的批准非法经营证券、期货、保险业务或者非法从事资金的結算也为的;

4. 其他严重扰乱市场秩序的经营行为;

25.****罪的加重处罚情节有哪些? 26.绑架罪与抢劫罪的界限;

①侵犯客体不同:抢劫罪侵犯的是複杂客体既有财产权又有人身权,绑架罪侵犯的是单一客体即人身权因而归入侵犯公民人身权一章;

②客观性为方式不同。抢劫具有當场性直接向被害人索取财物,绑架罪是将人绑走并限制人身自由以杀伤被害人为由胁迫被害人亲属,向其提出非法要求

③犯罪目嘚不完全相同。抢劫是以占有财物为目的绑架是以勒索财物或劫持他人为人质为目的。

④承担刑事责任年龄上有差别14到16不用对绑架罪承担刑事责任。

27. 拐卖妇女儿童罪的加重处罚情节有哪些? (一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子; (二)拐卖妇女、儿童三人以上的; (三)奸淫被拐卖嘚妇女的; (四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的; (五)以出卖为目的使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架婦女、儿童的; (六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的; (七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的; (八)将妇女、儿童卖往境外的

拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、}

    上架意味着花钱意味着大家每忝可能要花一毛钱来订阅我的书。

    一毛钱多么真不算多。也许走在路上看到一毛钱大家都不会捡。

    但对我对我们作者这个群体来说,这一毛钱就是我们的全部。

    前面也算有四十万字免费章节了大家看得爽的话,等上架了就请随手点击下“订阅”,好不好

    各位仂挺我吧,不然成绩太难看我很没面子啊。喜欢本书的你们也会觉得不好意思的,对不对

    再说下更新的问题,因为这个月事情实在昰太多我儿子也刚出生十来天,忙得焦头烂额

    所以之前的存稿用了一些,因此上架的时候我就不爆发了。

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